ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Исследование теоретико-исторического аспекта возникновение и формирование наследственного права дает возможность проанализировать перспективы его развития и пути совершенствования. Изучая наследственное право Древнего Рима, мы пришли к выводу, что с ним тесно связано наследственное право современной России. Основные его понятия появились еще в римском праве, позже они были воспроизведены гражданским правом новых народов, заложив основы наследственного права большинства современных правовых систем.
Изучению наследственного права посвящено много трудов советских и российских ученых, в частности С. М. Пахарь, Б. И. Тищик В. Макарчука, В. В. А. Савельев и др.
Научная задача исследования состоит в выявлении юридической природы, содержания и структуры наследственного права.
Целью исследования являются изучение и разрешение вопросов теоретического и практического характера, возникающих в процессе определения содержания и структуры права наследования, выявление его сущности, конкретизации в римском частном праве.
Достижение указанной цели определило постановку и решение следующих задач:
– уточнение категориального (понятийного) аппарата научных терминов: «право наследования», «наследник», «свобода наследования» и др.;
– исследование наследования по закону и по завещанию;
- раскрытие принятие наследства, способы и последствия принятия наследства по римскому частному праву.
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ
Исторический процесс создания наследственного права в римском праве происходил в течение нескольких столетий.
Наследственный процесс невозможно представить без споров. Сегодня споры о наследстве не являются редкостью. В каждом из этих процессов было нечто особенное, определявшее дело. Через некоторое время у юристов и Римского, российского права появились преценденты, которые помогали решать вопросы, даже не рассматривая их по существу.
В Древнем Риме основным институтом наследственного права было наследование (hereditas). Наследование (hereditas) - это переход имущества умершего лица к другому лицу (лицам). С помощью этого института обеспечивалось сохранение целостности имущества умершего и переход этого имущества к правопреемнику. Этим правом обеспечивалось общее (универсальное) новое преемство после смерти лица. Универсальное правопреемство (sucessio universitas, universales) имело место, если одно лицо брало на себя имущественные права и обязанности второй (universitas). То есть, нельзя было согласиться на правопреемство лишь в правах, отказываясь от обязанностей (долгов), или возложить на одного наследника долги наследодателя, а другому - дать только права [1, с. 346].
В развитии римского наследственного права можно проследить четыре этапа:
а) наследование по jus civile;
б) наследование по преторскому эдикту;
в) наследование по императорскому законодательству;
г) наследование в «праве Юстиниана» (собственно, уже «после римское право»).
В системе римского частного права наследственное право было тесно связано со всеми видами имущественных прав. Римские юристы считали: умирает владелец, но остается его собственность; умирает должник, но продолжает «жить» его долг. В римском частном праве сложился целый комплекс правовых предписаний, которые регулировали переход имущества собственника после его смерти к другим лицам. К ним принадлежали такие категории и положения: наследование, наследие, наследник, наследодатель, универсальное и сингулярное правопреемство, открытие и обретение наследства, легаты, и т.д. [2, с. 221].
Наследованием по римскому праву назывались такие правоотношения, по которым одно лицо после смерти другого лица получало определенный объем прав и обязанностей, переходивших от последней [1, с. 349].
Если наследодатель умирает, то, согласно Законам XII таблиц, он теряет свои субъективные права и не может участвовать в каких-либо правоотношениях.
ГЛАВА 2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
В Древнем Риме порядок наследования определялся степенью родства: кто был ближе к умершему в порядке патриархальной родства, потому и оставалось имущество.
В древние времена существовало только наследование по закону. Таков «законный» порядок стоял выше любой воли.
Если умерший имел детей, то они вступали в обладание имуществом. Если детей не было, то наследие переходила к тем лицам, с которыми умерший ранее составлял семью, в этом заключался естественный закон наследования, поэтому можно считать, что в стародавние времена наследование устанавливалось только по закону [3, с. 246].
Классификация очереди на наследство в римском законе имела такой вид:
1 очередь: дети, внуки, правнуки;
2 очередь: мать, отец, дед, баба;
3 очередь: дядя, тетя, сестра, брат;
4 очередь: дальние родственники (племянник, троюродные братья и сестры др);
5 очередь: муж или жена наследодателя.
В римском праве наряду с правопреемством между очередями и степенями наследников существовало т. н. приращения долей (ius accrescendi). Если наследниками призывалось несколько человек одной степени родства (например, три сына), один из которых не признавал своей доли в наследстве, эта доля прирастала к долям других одновременно призванных наследников (в случае отказа от наследства одним из сыновей двое других получают по половине) [4, с. 78].
Рассматривая такой вопрос, как право на наследования, следует также обратить внимание на еще один важный аспект: момент открытия наследия возникает в день открытия наследства.
Открытие наследства - это наступление определенных обстоятельств, при которых у соответствующих лиц возникает право наследства. К обстоятельствам, обусловливающим открытие наследства, закон относит смерть лица и объявление лица умершим.
ГЛАВА 3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
Люди всегда старались материально обеспечить своих близких на случай смерти. Так, завещанием (testamentum) в Древнем Риме признавалось формальное одностороннее гражданско-правовое распоряжение на случай смерти, которое непременно содержало назначение наследника, а также другие распоряжения (например, о завещательных отказах, освобождении рабов, опеке, погребении и др.).
Наследодатель - это лицо, имущество которого после ее смерти переходит к другому лицу или к другим лицам. Наследодателем может быть только физическое лицо независимо от возраста, пола, состояния здоровья и тому подобное.
Наследник-лицо, которое в случае смерти той или другого физического лица приобретает право получить его наследственное имущество, то есть имеет право на наследование.
Наследниками по завещанию и по закону могут быть физические лица, которые являются живыми на время открытия наследства, а также лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и рожденные живыми после открытия наследства.
Наследование в римском праве также осуществлялось двумя путями: по завещанию и по закону.
С появлением наследования по завещанию возникает потребность установить соотношение закона и завещания как оснований наследования. Наследование по закону основалось, если наследодатель не оставлял завещание, отказывался от него или же последнее признавалось недействительным. Наследование по завещанию осуществлялось, если наследодатель оставлял завещание, в котором был четко указан наследник и долю, которую он имеет получать.
Завещание должно было отвечать всем нормам, установленным римскими преторами.
Невозможность наследования одновременно и по закону, и по завещанию. То есть, считался недопустимым переход одной части наследства к наследнику по закону, а другой-по завещанию (Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest - Никто не может наследовать одну часть по завещанию, а другую по закону). Этот принцип римского наследственного права был заложен еще в Законах XII таблиц и сохранился в праве Юстиниана.
В римские времена форма завещания была разной. В древнейшие времена были созданы вербальные договоры, которые были не всегда удобными и надежными. Позднейший, юстиниановский период сказался прогрессом в этом вопросе, однако завещания все еще заверялись и нуждались в 7 свидетелях. На то время письменные контракты не были обязательными и их заключали лишь те люди, у которых были деньги.
ГЛАВА 4. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА, СПОСОБЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА
В римском частном праве необходимым условием возникновения правоотношений наследования было открытие наследия (delatiohereditatis). Моментом открытия наследств считался момент смерти наследодателя. Наследие открывалось не всем лицам, а только тем, которые совершили соответствующие действия для принятия наследия (aditiohereditatis). Наследник должен был выразить свою волю относительно наследства (принятие или отказ).
Правом на наследство можно было уступить в пользу другого лица в форме уступки перед магистратом - in iure cessio hereditatis (Gai. 2.34-37).
Особенностью такой уступки было то, что во-первых, ее можно было осуществить только после принятия наследства уступающим лицом, а во-вторых, за уступкой переходили только вещи, имущество, обязанности оставались у наследника. Законодатель определял условия, при которых лицо может быть отстранено от права на наследование. [2, с. 207]. Не имели права на наследование ни за закону, ни по завещанию лица, которые умышленно лишили жизнь наследодателя или кого-либо из возможных наследств- или покушались на их жизнь, кроме случая, когда наследодатель назначил такое лицо своим наследодателем по завещанию, зная об этом. Также не имели права на наследование по завещанию лица, которые умышленно препятствовали наследодателю составить завещание, внести к нему изменения или отменить, и этим способствовали возникновению права на наследование у них или у других или увеличению их доли в наследство.
Преторский эдикт (Edictum perpetuum) как результат кодификации преторского эдикта ввел норму призывания к наследованию и когнатам. В свою очередь, замена агнатических основ когнатическими также отразилась на принципе преемственности: изменился состав и количество классов-наследников по закону, не принимался во внимание пол наследников.
Существенные изменения в наследственное право внесли преторские эдикты и практика их применения. Претор создал особый интердикт для ввода во владение наследственным имуществом. Первоначально этот интердикт давался лицам, которых претор, после суммарного рассмотрения их претензий, считал вероятными наследниками по гражданскому праву. Это облегчало положение гражданских наследников, нередко были заинтересованы в изъятии наследственного имущества у посторонних лиц к рассмотрению споров о праве на наследство. При этом такое введение во владение иногда имело лишь временный, предварительный характер. Появится другое лицо (например, гражданский наследник), и лицо, введенное во владение, должно будет отдать наследство ему, а сам остаться без наследства (sine) [5, 247].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наследственное право в системе римского частного права является одним из важнейших институтов и занимает промежуточное место между вещественным и обязательственным правом. С одной стороны, после смерти определенного лица чаще всего остается имущество, основу которого составляют право собственности и другие вещные права. Они и являются объектом перехода за наследием после смерти их владельца. С другой стороны, наследование – один из способов приобретения имущественных прав, сближающий его с обязательственным правом.
В первой главе были сделаны следующие выводы. Основным институтом наследственного права является наследование (hereditas). Наследование (hereditas) - это переход имущества умершего лица к другому лицу (лицам). С помощью этого института обеспечивается сохранения в целостности имущества умершего и переход этого имущества к правопреемнику. Этим самым наследственным правом обеспечивается общее (универсальное) имущественное преемство после смерти лица. Универсальное правопреемство (sucessio universitas, universales) имеет место в случае, если одно лицо берет на себя имущественные права и обязанности второй как одно юридическое целое (universitas).
Во второй главе рассмотрено наследование по закону. Наследование по закону имело место в случае, если завещание не было составлено определенным лицом или было признано недействительным, или наследник по завещанию не принял наследство. Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания этих двух оснований наследования (завещания и закона) в одном и том же случае, то есть было недопустимым, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть этого же наследства - к наследникам по закону.
В третьей главе рассмотрено наследование по завещанию. Законы XII таблиц наследование по завещанию признают уже преимущественной формой наследование. Семь свидетелей подписывали завещание и скрепляли их печатями. С этого мгновения завещание приобретало силу. Не могли быть свидетелями женщины, несовершеннолетние, немые, глухие, безумные лица, находившиеся под опекой. Наследниками могли быть только агнаты. Когнатское родство еще не дает права наследования по закону.